专利和设计
Ⅰ 专利发明人,设计人和专利权人有什么区别
1. 专利发明人 指的是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人;通俗点讲,就是这内个发明容创造是某个人或者某些人完成的, 这些人被称为发明人 ,注意发明人只能是 自然人;
2. 设计人: 这个和专利发明人的概念类似,不过设计人是相对于 外观专利而言的;
3. 专利权人:指的是拥有这份专利的权利的所有人及持有人,请注意,这里的人可以是单位;
专利发明人不一定是专利权人,因为这里牵扯到一个职务发明的问题,职务发明的专利权属于单位,当然如果之前有约定,从其约定。
Ⅱ 专利与版权,同样的设计申请哪个好
专利来权是指专利权人对其发明源、实用新型和外观设计依法享有的专有权利。著作权和专利权的不同之处主要表现为:
1、保护的对象不同。
著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。
专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
2、保护的条件和要求不同。
由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;
但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
3、权利产生方式不同。
著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;
专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
4、权利保护期限不同。
如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;
专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
综上所述按自己情况而定
Ⅲ 专利和版权的区别是什么
版权和专利的区别
1概念不同:版权其实就是著作权,是指著作权人对作品依法享有的权利。
专利权是因特定的发明创造而享有的对发明物品依法享有的权利。
2主体不同:著作权的主体又称著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。分为以下几类:(1)根据著作权的取得方式不同,著作权主体可以分为原始主体和继受主体.
(2)根据主体享有著作权的完整程度不同,可分为完整主体和部分主体。
(3)以著作权人所具有的国籍为标准,可以将著作权分为内国主体和外国主体。
专利权的主体是专利权人,即享有专利法规定的权利并同时承担义务的人。我国自然人和单位都可以依法定程序申请专利,成为专利的主体。外国人、外国企业或者外国其他组织也可以成为我国的专利权人。
3客体不同
著作权的客体即作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并以能以某种有形形式复制的智力成果。具体包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(1)文字作品;(2)口述作品,如演讲、报告、授课、法庭辩论等;(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;(4)美术、建筑作品;(5)摄影作品;(6)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;(7)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;(8)计算机软件;(9)法律、行政法规定的其他作品。
专利权的客体:是指符合专利条件的发明创造,具体包括发明、实用新型和外观设计。发明创造是一种智力劳动。从民法的角度看,发明创造活动是一种事实行为,不受民事行为能力的限制。因此,非完全民事行为能力人也可以从事发明创造活动并因此获得专利权。
Ⅳ 专利权与设计人有什么区别
专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献版的人。在完成发明创造过程中,权只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。发明人只能是个人不能是单位专利发明人是名誉权不是财产权,只能变更不能转让专利申请人或专利权人可以为个人和单位,是财产权可以转让专利没授权前的申请人叫专利申请人,授权后叫专利权人。
专利权人是专利权的所有人及持有人的统称。即专利申请被批准时,被授予专利权的专利申请人。专利权人既可以是单位也可以是个人。专利权人的权利包含专利人身权和专利财产权两个方面。
Ⅳ 发明专利,实用新型与外观设计有什么区别
保护期不同
发明二十年 实用和外观十年
保护的客体不同
发明针对有形、无形的版产品或者权技术,保护产品或者方法
实用新型只针对有形的产品或者装置,保护产品的形状、构造和两者结合
外观只保护图形或形状,色彩。
申请难度不同
发明授权率低、申请周期较长,一般等个两年时间
实用和外观,授权率较高,申请周期短一些,一般等个一年以内
审查的侧重不同
发明专利较为重视创造性和新颖性
实用新型专利较为重视实用性
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Ⅵ 一张图看懂发明专利,实用新型专利和外观设计专利的区别
根据发明技术判定能够申请的专利类型。
发明专利:一种从无到有的过程,创造性的解决了技术上的难题。
特点:针对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型专利:对现有产品的改进,使产品的性能得到提高。特点:针对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观专利:本身会产生美感,只是形状、图案以及色彩有结合。特点:针对产品的形状,图案或结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
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Ⅶ 发明专利,实用新型与外观设计有什么区别
什么是专利
专利主要是指专利权。专利权是一种独占权,指国家专利审批机关对提出专利申请的发明创造,经依法审查合格后,向专利申请人授予的、在规定时间内对该项发明创造享有的专利权。
为什么要取得专利
专利可以保护技术创新和革新。任何人发明创造了具有新性及实用性的工艺方法、机器、产品或物料成分,或者对它们的改进,都可以申请专利。世界上大多数国家均拥有自己的专利制度。在一个国家获得了专利,专利拥有人在这个国家就拥有了阻止别人实施其发明的权利,在大多数国家,最攻的专利保护期限是二十年。为了维持专利的有效性,必需缴纳年费,通常是每年一次,美国之外的许多国家拒绝为那些 在申请专利前就公开其发明的发明人提供专利保护,因此发明人应该避免在申请专利之前公布或销售其发明。
专利的种类、保护期限及审查方式
我国专利法规定的专利有三种:发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明专利申请实行早期公开、延迟审查制度,保护期限为二十年,自申请日起算。
实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利申请实行初步审查制度,保护期限为十年,自申请日起算。
外观设计,是指对产品的形状、图案或者结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利实行初步审查制度,保护期限为十年,自申请日起算。
申请人应结合发明创造的技术水平、商业价值、市场寿命、费用等情况考虑申请何种专利更为适宜。
授予专利权的条件
1、 不违反国家法律、社会公德,不妨碍公共利益
2、 专利法规定的不授予专利权的内容和技术领域:
1) 科学发现
2) 智力活动
3) 疾病的诊断和治疗方法
4) 动物和植物品种
5) 用原子核变换方法获得的物质
对以上第4)项所列产品的生产方法,可以依照专利法授予专利权。
3、 授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性是指在申请日以前没有同样的发明创造在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其它方式公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国家知识产权局专利提出过申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显的进步,该实用新型有实质性特点和进步。
实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果,
4、 授予专利权和外观设计,应当同申请日以前生国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不相近似,亲不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
申请专利前的准备
1) 注意保密
2) 进行可行性分析:检索国内外专利,查阅相关专业刑物,了解掌握同类技术或产品的现状,进行能否获得专利的可行性分析,避免人力、物力、财力的浪费。
如有其他疑问,可联系八月瓜
Ⅷ 发明、实用专利与设计及新型专利如何区别
发明、实用专利着重於产品的功能、技术、制造及使用方便性等方面之改进;而实用专利的技术水平较发明专利为低。设计及新型,又称外观设计,是对产品的外观(包括形状、图案或这两者的组合,以及色彩与形状、色彩与图案的组合)所作出的富於艺术性,具有美感的创造,且具备为产业上所利用的实用性。因此,设计及新型与前两项的专利类型有明显的不同,它更注重创造的美感和艺术性,以增进产品在市场上的竞争力。
Ⅸ 专利和版权的区别(超详细)
专利和版权都是知识产权的一个分支,即对智力劳动成果的保护。但专利和版权并没有直接的关系,即有了版权保护并不意味着同时拥有了专利权保护。
一、版权,即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。这里的作品,包括自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品。版权无需申请,自作品完成起,其作者就自动拥有版权。版权登记簿的效力在于作为主张权利或提出权利纠纷行政处理或诉讼的证明文件,能够更有效地用来对抗第三人。
二、而专利保护的是技术方案,包括发明、实用新型和外观设计,限于工业领域,前述的文学艺术作品是无法通过专利进行保护的。且要获得专利权,需经过申请手续,审查合格颁发证书。
除了前面提到的保护客体、取得方式,专利和版权还存在诸多方面的差异。例如版权的保护期限为作者终生及其死亡后五十年(法人作品为首次发表后五十年),而专利的保护期限为自申请之日起,发明专利二十年,实用新型和外观设计专利十年。
三、专利权和版权二者的区别
1、取得保护的方式不同:着作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受着作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
2、权利客体范畴不同:着作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。着作权客体较专利权广泛的多。
3、权利的内容不同:着作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。着作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,着作财产权的使用方式复杂。
4、权利的排他性不同:我国《着作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的着作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
5、权利受保护的期限不同:着作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,着作权中的财产权的保护期限较长,公民的着作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的着作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
著作权与专利权的差异显着,在通常情况下是易于区分的,但是就美术作品、图形作品的保护方面,着作权与专利权存在交叉。如外观设计权与着作权在实用美术作品保护上可能发生交叉。如何解决这类冲突,国际通行的做法是由各国国内立法决定。